Ответы на вопросы по гражданскому праву РБ. Ч 1.

Готовые шпаргалки. Бесплатно.Готовые шпаргалки (ответы на экзаменационные вопросы) по Гражданскому праву Республики Беларусь. Скачать бесплатно.

Общий объем работы: 43 страниц – 30 вопросов с ответами (Часть 1 – 15 вопросов, Часть 2 – 15 вопросов); Год: 2018; Страна: Республика Беларусь.

1. Дайте определение понятия «гражданское право». Раскройте предмет, метод и источники гражданского права. Охарактеризуйте принципы гражданского права.

Круг отношений, охватываемых предметом ГП, определяется в общем виде: а) имущественные отношения; б) личные неимущественные отношения. Имущественные отношения – общественные отношения, складывающиеся по поводу материальных благ, т.е. они имеют материальное содержание. ГП регулирует основные – имущественные отношения товарно-денежные; др. имущественные отношения – (не обладают эквивалентностью и возмездностью). Они должны быть основаны на юридическом равенстве сторон (договор дарения). Имущественные отношения (ИО) – это эквивалентно возмездные отношения, субъекты которых юридически равны. ИО регулируются ГП как единые отношения. Личные неимущественные отношения – общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ.(неимущественного характера). Существуют 2 группы: 1) связанные с имущественными (отношения по поводу результата материальной деятельности) 2) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (отношения возникающие по поводу защиты чести достоинства). Метод – это совокупность способов, используемых для воздействия на поведение лиц. Метод всегда обусловлен предметом. Основа МГПР – юридическое равенство сторон (участников), но это не означает равенство прав и обязанностей. Юридическое равенство означает, что эти участники ставятся друг к другу как равные хозяйственные субъекты и друг другу не подчинены. На эту основу накладываются другие способы. Это диспозитивность, проявляющаяся в 4 вариантах. 1) свободное распоряжение принадлежащими субъекту правами; 2) участники гражданских правоотношений могут приобретать прав и обязанности по своей воле; 3) участникам предоставляется возможность выбора варианта поведения; 4) участники по своему усмотрению могут выработать новый вариант поведения, отличный от закрепленных в законе. Принципы гражданского права – руководящие положения, начала, служащие определению сущности гражданского права как отрасли права и отдельных его подразделений. Принципы: 1. принцип верховенства права; 2. принцип социальной направленности регулирования экономической направленности регулирования экономической деятельности; 3. принцип приоритета общественных интересов; 4. принцип равенства участников гражданских отношений 5. принцип неприкосновенности собственности; 6. принцип свободы договора; 7. принцип добросовестности и разумности участников; 8. принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 9. принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Отграничение гражданского права от иных отраслей права. 1. Административное право регулирует имущественные отношения, но они возникают в области организации хозяйственной деятельности, в процессе реализации исполнительной власти. Основной метод правового регулирования административного права – власть-подчинение. 2. Финансовое право регулирует отношения, связанные с бюджетом, налогами, не использует метода юридического равенства сторон. 3. Трудовое право регулирует отношения между администрацией и рабочими (служащими), которые подчинены внутреннему трудовому распорядку. 4. Семейное право раньше было частью гражданского права. В настоящее время это самостоятельная отрасль права. В семейном праве преобладают личные отношения.

2. Дайте определение понятия «гражданские правоотношения». Опишите виды и элементы гражданских правоотношений. Охарактеризуйте основания возникновения гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это урегулированные нормами права гражданско-правовые общественные отношения, в которых юридически независимые субъекты связаны между собой взаимными правами и обязанностями, исполнение которых обеспечено государственным принуждением.
Черты гражданского правоотношения
1) субъекты гражданского правоотношения являются самостоятельными и независимыми друг от друга.
2) Существует полное равенство участников гражданского правоотношения (запрещается оказывать влияние на 2 стороны)
3) Наличие субъективных прав и обязанностей у субъектов гражданского правоотношения (в зависимости от вида правоотношений существуют различные права и обязанности: договор купли-продажи, отношения наследования)
4) Волевой характер гражданского правоотношения (должно быть волеизъявление сторон)
5) Различные основания возникновения прав и обязанностей
6) Имущественный характер ответственности сторон в случае неисполнения обязанностей.
Гражданские правоотношения, как и права, подразделяются на несколько видов, или групп: имущественные и неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; другие.
Структура гражданского правоотношения: 1) субъекты; 2) объекты;т3) содержание правоотношений; 4) юридические факты.
Содержание гражданского правоотношения – это субъективные права и обязанности, т.е. те права и обязанности, которые принадлежат субъекту в каждом конкретном правоотношении.
Субъективные гражданские права – это установленная законом мера возможного поведения лица. Права одного лица всегда противостоят обязанностям другого лица.
Правомочия управомоченного лица:
1) правомочия требования – это возможность требовать у должника исполнение возложенных на него обязанностей (требование возвращения долга)
2) правомочия на защиту (возможность требовать защиты своего права в случае его нарушения (обращение в суд, если долг не возвращен)
3) правомочия на собственные действия – возможность самостоятельно совершать юридические действия )защита своей квартиры с помощью сигнализации)
Субъективные обязанности – это обусловленная законом мера должного поведения стороны.
Виды обязанностей:
1) обязанности активного типа – что-либо совершить
2) обязанности пассивного типа – воздержатся от каких-либо действий
Под основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданского правоотношения понимается определенный комплекс взаимосвязанных юридических явлений, которые и порождают указанные процессы в гражданском правоотношении. Такой комплекс взаимосвязанных юридических явлений составляют:
1) соответствующие нормы права, которые регулируют определенный вид общественных отношений;
2) праводееспособность субъектов, вступающих в эти правоотношения;
3) наличие определенных фактов реальной действительности, с которыми закон связывает первое со вторым, т. е. действия правовых норм в отношении определенных субъектов.

3. Дайте определение понятия «гражданская дееспособность». Раскройте элементы, объем дееспособности физических лиц. основания приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Охарактеризуйте правовое положение лиц, не достигших 14 лег. и лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность неотчуждаема и не может быть ограничена по воле гражданина. В полном объеме она возникает с наступлением совершеннолетия (ст. 20 ГК).
В зависимости от объема дееспособности выделяются:
1. Полная дееспособность. Она возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18 лет. В случае, когда законодательством допускается эмансипация или вступление в брак до достижения 18 лет, гражданская правоспособность наступает в полном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со времени вступления в брак. Эмансипация предусмотрена ст. 26 ГК и возможна, если гражданин (достигший 16 лет): работает по трудовому контракту или с согласия родителей, попечителей, усыновителя занимается предпринимательской деятельностью. Решение об эмансипации принимается органом опеки и попечительства (при наличии согласия родителей) или судом (если родители не дали своего согласия).
2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних) состоит в предоставленном им праве (ст. 27 ГК) самостоятельно совершать:
 мелкие бытовые сделки (направлены на удовлетворение личных нужд, незначительны по сумме, момент заключения сделки совпадает с моментом ее исполнения);
 сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации;
 сделки по распоряжению средствами, предоставленными им законными представителями или третьими лицами для целевого или свободного использования. От имени малолетних в гражданском обороте выступают их законные представители – родители (усыновители) или опекуны. Малолетние не несут имущественной ответственности по заключенным ими следкам, они не деликтоспособны.
3. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены дееспособностью в значительно большем объеме, чем малолетние. Они могут совершать любые сделки с письменного согласия родителей (одного из них), усыновителей, попечителей. Самостоятельно без согласия законных представителей такие несовершеннолетние могут: распоряжаться своим заработком или стипендией; вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно – финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства; совершать мелкие бытовые сделки;  по достижении 16 лет быть членом кооператива. Имущественную ответственность по сделкам, для которых согласия законных представителей не требуется, несет несовершеннолетний. Имущественную ответственность по сделкам, заключенным с согласия законных представителей, несет несовершеннолетний, а его законные представители несут субсидиарную ответственность. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей может лишить лицо от 14 до 18 лет права распоряжаться самостоятельно своими доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме (эмансипация, вступление в брак) (ст. 25 ГК).
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда (ст.26 ГК).

4. Раскройте основания признания гражданина ограничено дееспособным и недееспособным. Охарактеризуйте порядок и правовые последствия признания гражданина ограничено дееспособным и недееспособным.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако он самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
В качестве доказательств факта злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами выступают справки медицинских учреждений о нахождении на учете с признаками хронического алкоголизма, приказы о применении дисциплинарных взысканий за появление на работе в нетрезвом состоянии, акты органов милиции о появлении в общественных места в нетрезвом состоянии и учиненном мелком хулиганстве, справки о доходах семьи и т. п.
В случае, если гражданин хотя и злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, но заработанные деньги тратятся на семью, то его нельзя ограничить в дееспособности. В таких случаях необходимо прибегать к принудительному лечению.
Если же одинокий гражданин пропивает свое имущество, то можно ставить вопрос о его лечении, но основания для ограничения дееспособности также нет.
Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного лица, а именно попечителя, за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими гражданином, ограниченным судом в дееспособности. Лицо, которое подверглось такому ограничению, вправе совершать самостоятельно лишь мелкие бытовые сделки. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над ним попечительство (п. 2 ст. 30 ГК).
Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека (ст.29 ГК).
Дело о признании гражданина недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. Может быть начато по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения независимо от того, имеются ли у этого гражданина члены семьи или близкие родственники.
Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна, но совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина (п. 1, 2 ст.172 ГК).
Решение суда о признании гражданина недееспособным порождает для него последствия на будущее и не распространяется на сделки, совершенные им до признания его недееспособным. Такие сделки могут быть признаны недействительными по правилам ст.177 ГК.
Ответственность за вред, причиненный гражданину лицом, которое признано недееспособным, установлена ст.945 ГК. Вред возмещает его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. Эта их обязанность не прекращается даже в случае признания впоследствии гражданина дееспособным.

5. Раскройте порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Охарактеризуйте порядок, условия и правовые последствия объявления гражданина умершим.

Признание безвестно отсутствующим (ст.38 ГК) может последовать лишь при наличии юридического состава, слагающегося из таких фактов, как:
1 отсутствие лица в месте его постоянного жительства в течение 1 года;
2 отсутствие в течение этого срока сведений о месте его нахождения;
3 невозможность установить место нахождения отсутствующего.
Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:
– на основании решения суда орган опеки и попечительства передает имущество безвестно отсутствующего гражданина в доверительное управление определенному этим органом лицу; из имущества выдается содержание лицам, которых безвестно отсутствующий должен был содержать;
– по заявлению супруга безвестно отсутствующего производится расторжение брака;
– прекращаются выданные безвестно отсутствующим доверенности.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется доверительное управление имуществом этого гражданина.
Если по истечении 3-х лет со дня назначения доверительного управляющего решение о признании гражданина безвестно отсутствующим не было отменено и не было обращения в суд об объявлении гражданина умершим, орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим.
Объявление гражданина умершим (ст.41 ГК) может последовать лишь при наличии юридического состава, слагающегося из таких фактов, как:
1 отсутствие лица в месте его постоянного жительства в течение 3-х лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, такой срок сокращается до 6 месяцев. Если гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со времени окончания военных действий;
2 отсутствие в названные в п.1 сроки сведений о месте его нахождения;
3 невозможность в течение этих сроков установить место нахождения отсутствующего.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения либо день его предполагаемой гибели от определенного несчастного случая.
Закон связывает с объявлением гражданина умершим такие же последствия, которые наступают при смерти гражданина:
– наследники призываются к наследованию имущества;
– прекращается брак с лицом, объявленным умершим;
– иждивенцы приобретают право на получение пенсий и пособий.
В случае явки лица, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении лица умершим. Гражданин вправе потребовать и возврата своего имущества, которое безвозмездно перешло к другим лицам после объявления отсутствующего умершим. Это правило не распространяется на деньги и ценные бумаги, которые не могут быть истребованы у так называемых «добросовестных приобретателей». Если же имущество перешло по возмездным сделкам, эти лица обязаны возвратить имущество лишь в случае, если будет доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин фактически жив. Если же имущество перешло к государству (выморочное наследство), оно возвращается во вех случаях либо возвращается его стоимость (если возврат имущества в натуре невозможен).

6. Дайте определение понятия «объекты гражданских правоотношении». Перечислите виды объектов гражданских правоотношений. Охарактеризуйте вещи как объекты гражданских правоотношений.

Объекты гражданского права – материальные, духовные блага, по поводу которых субъекты вступают в гражданско-правовые отношения.
Согласно ст. 128 ГК Республики Беларусь к объектам гражданских прав (а следовательно и правоотношений) относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; нематериальные блага.
Объекты гражданского права — это материальные, духовные блага, по поводу которых субъекты вступают в гражданско-правовые отношения.
Термином «имущество» в гражданском праве охватываются вещи или их совокупность, а также имущественные права и обязанности, принадлежащие лицу.
Выделяют имущественные права: вещные, обязательственные, исключи тельные.
Вещи как объекты гражданских прав Вещи представляют собой материальные предметы, предназначенные для удовлетворения потребностей людей. Вещи можно классифицировать по оборотоспособности (по возможности участвовать в гражданском обороте), по признаку делимости, по связи с местом расположения, по другим критериям.
В зависимости от оборотоспособности вещи делятся на:
– вещи, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие объекты должны быть прямо указаны в законе (ядерное оружие, объекты общего пользования и т. д.);
– свободно обращаемые вещи, которые могут свободно отчуждаться, могут принадлежать любому субъекту и быть предметом сделок;
– вещи, ограниченные в обороте, которые могут при надлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (огнестрельное оружие, сильнодействующие яды, наркотические вещества).
По признаку делимости выделяют вещи:
– делимые (в результате разделения на отдельные физические части они не утрачивают своего назначения);
– неделимые объекты (при разделении на составные части они теряют свою ценность и функциональные свойства целого).
По связи с местом расположения:
– движимые (любые перемещаемые в пространстве вещи, исключая те, которые законодательством приравнены к недвижимым);
– недвижимые (постоянно расположены в одном и том же месте, их перемещение либо не возможно или сопряжено с несоразмерным для него ущербом, в результате чего такие вещи обесцениваются). Это все то, что прочно связано с землей. К недвижимым вещам по своему назначению приравниваются некоторые движимые вещи (предприятие как имущественный комплекс, воздушные и водные суда). Недвижимое имущество, права на него, а так же сделки с ним подлежат государственной регистрации.
По критерию потребляемости:
– непотребляемые (сохраняют свои качества и свойства после однократного их использования);
– потребляемые.
По критерию индивидуализации вещи:
– индивидуально – определенные (наделенные особыми, только им присущими признаками, позволяющими выделить их из массы однородных вещей, т. е. индивидуализировать);
– определяемые родовыми признаками (обладают признаками, присущими всем вещам подобного рода).
Классифицируют вещи также на: одушевленные (животные) и неодушевленные; вещи природные и вещи созданные человеком; сложные и парные; главную вещь и принадлежность.
В число объектов гражданских прав включены плоды, продукция и доходы, дикие и домашние животные (ст. 136 ГК), Плоды — результаты органического, естественного развития вещи (плоды деревьев, приплод животных). Продукция — результат производственного использования вещи (текстильные изделия). Доходы — денежные и иные материальные поступления, полученные от участия вещи в гражданском обороте.

7. Дайте определение понятия «сделка». Опишите основные признаки сделки. Охарактеризуйте классификацию сделок. Раскроите общее правило формы сделок. Раскройте правовые последствия несоблюдения формы сделок.

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 154 ГК).
Основные признаки сделки:
– сделка — правомерное действие, совершаемое в соответствии с требованиями закона. Сделка, не соответствующая этим требованиям, недействительна;
– сделка имеет особую направленность – она направлена на возникновение или прекращение прав и обязанностей;
– сделка — это волевое действие, т.е. его совершение предполагает наличие у субъекта определенного уровня сознания и воли. Это означает, что лица, совершающие сделку, должны обладать правоспособностью и дееспособностью;
– сделка — юридический факт, т. е. такой факт реальной действительности, с наличием которого закон связывает соответствующие юридические последствия
Воля и волеизъявление в сделке.
Для того, чтобы сделка породила правовые последствия, воля лица на ее совершение должна быть выражена вовне. Способы выражения воли называются волеизъявлением.
Сделки классифицируются по различным критериям:
1) В зависимости от числа сторон, совершивших сделку:
 односторонние – для их совершения достаточно волеизъявления одной стороны (завещание, принятие наследства, выдача доверенности);
 двусторонние – совершаются двумя сторонами и именуются взаимными сделками или договорами (договор аренды, займа и др.);
 многосторонние – или многосторонние договоры (договор о совместной деятельности).
2) По принципу встречного предоставления:
 возмездные – сделки, в которых имущественному предоставлению одной стороны соответствует встречное имущественное предоставление другой стороны (купля – продажа, перевозка);
 безвозмездные – сделки, по которой одна сторона обязуется предоставить что – либо другой стороне без встречного предоставления
3) В зависимости от момента, с которого сделка считается совершенной:
 консенсуальные – считаются совершенными с момента достижения соглашения сторон и облечения его в требуемую законом форму (договор поставки, аренды, подряда и др.);
 реальные — наряду с достижением соглашения сторон требуется еще и передача вещи или совершение иного действия (договоры займа, перевозки грузов, хранения и др.).
4) В зависимости от оснований сделки выделяют:
 каузальные сделки. Каузальной является сделка, правовое основание которой известно. Это может быть покупка, выполнение работы, оказание услуги. Основание может относиться к прошлому (был получен заем), к настоящему (выполняется работа), к будущему (страхование гражданско-правовой ответственности). Требование по каузальной сделке можно оспорить, ссылаясь на то, что основание сделки недействительно;
 абстрактные. Абстрактной является сделка, действительность которой не зависит от ее основания (вексель сохраняет свою силу независимо от оснований его выдачи, если он оформлен надлежащим образом).
5) По зависимости одной сделки от другой различают:
 основные сделки;
 дополнительные (акцессорные) сделки, цель которых дополнять или изменять условия основной сделки. Типичными акцессорными сделками являются сделки об обеспечении обязательств (залог, поручительство, задаток).
6) Особый вид сделок составляют биржевые сделки – это соглашение о взаимной передаче прав и обязанностей в отношении имущества, допущенного к обращению на бирже.
Различают биржевые сделки: с реальным биржевым товаром; форвардные; фьючерсные; опционные.
7) В отдельную группу выделяют фидуциарные сделки – это сделки, которые имеют доверительный характер (доверенность). Утрата доверительного характера отношений между участниками сделки может привести к прекращению отношений в одностороннем порядке
Согласно ст.159 ГК сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
Согласно ст.160 ГК сделка, для которой законодательными актами не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, по соглашению сторон могут совершаться устно, если это не противоречит законодательству и договору.
Условием действительности сделки во многих случаях является облечение ее в предписываемую законом форму. Следует помнить, что несоблюдение требуемой законом формы сделки только тогда влечет ее недействительность, когда такое последствие прямо указано в законе.

8. Раскройте условия действительности сделок. Перечислите виды недействительных сделок. Охарактеризуйте последствия признания сделки недействительной.

В науке гражданского права принято выделять четыре вида общих требований действительности сделок: 1 Требования, предъявляемые к субъектному составу сделки. 2 Требование единства воли и волеизъявления. 3 Требования, предъявляемые к содержанию сделки. 4 Требования, предъявляемые к форме сделки.
Недействительная сделка – это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий.
Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные.
Ничтожные сделки недействительны с момента их заключения, их еще называют абсолютно недействительными:
сделки не соответствующие законодательству и совершение которых прямо запрещено законодательством;
мнимые и притворные сделки. Мнимой называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия. Притворная сделка, являясь по существу мнимой, отличается от нее тем, что совершается с целью прикрытия другой сделки, которая является фактической;
сделки, совершенные гражданином, признанным судом в установленном порядке недееспособным, а также сделки совершенные малолетним;
сделки с нарушением требований о нотариальном удостоверении или государственной регистрации.
Оспоримые сделки в момент их совершения имеют юридическую силу, но затем могут быть оспорены заинтересованными лицами в суде, который имеет право признать их недействительными:
сделки подростков (от 14 до 18 лет) без письменного согласия родителей, и сделки, признанных судом, ограничено дееспособных;
сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Существует два вида имущественных последствий недействительности сделок – основные и дополнительные.
Основные последствия делятся на:

Двухсторонняя реституция применяется всякий раз, когда специальной нормой не установлены иные последствия. Они указываются прямо в законе. Если невозможно возвратить полученное по сделке в натуре, то сторона сделки должна возместить его стоимость в деньгах.
Односторонняя реституция. Этот вид имущественных последствий характеризуется тем, что лишь одна из сторон сделки является добросовестной и поэтому, имеет право на возврат того, что она передала другой стороне. Недобросовестная сторона не имеет право на имущественное восстановление и все полученное по сделке обращается в доход государству
Недопущение реституции. Этот вид имущественных последствий носит характер санкций налагаемых на стороны, которые совершили незаконную сделку умышленно, т.е. стороны являются недобросовестными в сделке. Все, что передано по сделке или должно быть передано обращается в доход государства.
Дополнительные имущественные последствия применяются, как правило, при односторонней реституции. Обычно, потерпевшая сторона имеет право взыскать убытки, причиненные виновной стороной. Дополнительные имущественные последствия применяются сверх основных имущественных последствий и установлены с целью охраны и восстановления прав и законных интересов малолетних, подростков, недееспособных и некоторых других лиц, прямо указанных в законе.

9. Дайте определение понятия «представительство». Опишите стороны и виды представительства. Дайте определение понятия «доверенность». Охарактеризуйте виды, срок действия и основания прекращения доверенности.

Под представительством в гражданском праве понимается совершение одним лицом (представителем) в силу имеющегося у него полномочия сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другой стороны (представляемого), которые непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого.
Полномочие – это субъективное право представителя совершать сделки и иные юридические действия от имени представителя и для него.
Субъективное право – это мера возможного поведения, в данном случае представителя, по отношению к третьим лицам.
Признаки представительства:
– представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого;
– действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают непосредственно у представляемого;
– представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий. Сделка, совершенная представителем с превышением своих полномочий, создает права и обязанности для него самого, а не для представляемого, если последний впоследствии прямо не одобрит указанную сделку;
– представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо дееспособный гражданин, либо юридическое лицо.
Субъективный состав представительства:
представляемый – это лицо (физическое или юридическое), которое передает другому полномочие на совершение от его имени и в его интересах определенных юридических действий;
представитель – это лицо (физическое или юридическое) уполномоченное совершать сделки и др. юридические действия от имени и в интересах представляемого. В качестве представителя может выступать, как правило, только лицо, обладающее полной дееспособностью. Юридические лица могут выступать в качестве представителей, если это не противоречит требованиям их учредительных документов;
третье лицо – это лицо (физическое или юридическое) с которым от имени и в интересах представляемого представитель заключает гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие. В качестве третьего лица может выступать любой субъекты ГН, обладающий гражданской правосубъектностью.
Основные виды представительства:
1 Обязательное (законное) – представительство, которое основано на законе или административном акте. В данном случае исключается какое-либо специальное соглашение между представителем и представляемым. Представительство, основанное на законе, нередко именуется законным представительством. (родители – н/л дети). Добровольное (договорное) – представительство, которое основано на договоре между представляемым и представителем. Оно возникает по воле представляемого, который определяет представителя и наделяет его полномочием на совершение сделки или другого юридического действия. При добровольном представительстве полномочия представителя перед третьими лицами обычно фиксируются в специальном документе, именуемым доверенностью. Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство – стороной такого договора является лицо постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договора в сфере предпринимательской деятельности.
Доверенность – письменное уполномочие одного лица другому лицу для представительства от его имени перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем м.б. представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с применением печати этой организации. Если речь идет о получении или выдаче денег и других имущественных ценностей юридическим лицом, основанном на государственной форме собственности, то требуется и подпись главного бухгалтера этой организации.
По объему полномочия, которым наделяется представитель доверенности различают:
– разовая доверенность заключает в себе полномочия представителя на совершение какого-либо одного действия;
– специальная доверенность дает представителю право на совершение в течение определенного срока нескольких однородных юридических действий;
– общая (генеральная) доверенность дает представителю право на совершение различных по характеру сделок и иных юридических действий. Здесь по существу объем полномочий не ограничен.
Любая доверенность должна облекаться в письменную форму. Кроме, этого, доверенность, выдаваемая гражданам, д.б. обязательно подписана представляемым и удостоверена компетентным на то органом. По желанию представляемого любая доверенность м.б. нотариально удостоверена.
Доверенность должна содержать необходимые реквизиты. В тексте доверенности указываются место и дата ее составления, ФИО (наименование юридического лица) и место жительства (место нахождения юридического лица) представителя и представляемого, а в надлежащих случаях и занимаемая должность.
Доверенность – сделка срочная. Срок действия доверенности устанавливается выдавшим ее лицом по его усмотрению, но не может превышать 3-х лет. В тексте доверенности срок ее действия обозначается прописью. Если данный срок не указан, то такая доверенность будет действительна лишь в течение одного года. Со дня выдачи. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения ничтожна.
Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока действия доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

10. Дайте определение понятия «срок исковой давности». Охарактеризуйте виды сроков исковой давности. Определите, как устанавливается начало течения сроков исковой давности. Опишите основания приостановления, перерыва и восстановления сроков исковой давности.

Исковая давность – установленный законодательными актами срок, в пределах которого лицо может защитить свое нарушенное субъективное право путем предъявления иска. Иском в гражданском процессе следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном порядке требование истца к ответчику о защите нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Целью установления исковой давности являются устранение неопределенности в гражданском обороте и упорядочение гражданских правоотношений.
Правила об исковой давности носят императивный характер. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Гражданский кодекс предусматривает два вида сроков исковой давности:
– общий (3 года);
– специальный.
Общий срок устанавливается для всех правоотношений, за исключением тех, для которых установлен специальный срок или нет давностного срока вообще. Специальные сроки исковой давности могут быть по продолжительности как более, так и менее общего срока (например, срок исковой давности об установлении факта ничтожности сделки – 10 лет; по спорам, вытекающим из перевозок всеми видами транспорта, – 1 год; для требований участника долевой собственности о переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки – 3 месяца).
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 201 ГК). По некоторым видам требований начальный момент течения срока исковой давности определяется специальными правилами (по искам о недостатках выполненной по договору подряда работы течение срока исковой давности начинается со дня принятия результата работы).
Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании законодательного акта Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение;
5) если предъявлена претензия;
6) если заключено соглашение о применении медиации.
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, – в течение срока давности.

11. Дайте определение понятия «право собственности». Раскройте содержание права собственности. Охарактеризуйте способы приобретения и прекращения права собственности.

В объективном смысле право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность определенного имущества физическим или юридическим лицам, определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника. В субъективном смысле право собственности представляет собой правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Право владения – возможность осуществления фактического господства над вещью. Различают владение собственника и владение несобственника. Владение собственника имеет своим основанием право собственности и является законным. Владение несобственника может базироваться на определенном правовом основании (титуле), тогда оно является законным. Титулом законного владения может быть акт законодательства, административный акт или договор. Владение несобственника, не имеющего правового основания, является незаконным. Например, владение имуществом, похищенным или иным способом выбывшим из владения собственника помимо его воли.
Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. Добросовестным владельцем признается незаконный владелец, который не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Недобросовестным владельцем является тот, кто знал или должен был знать о незаконности своего владения.
Право пользования – это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. Правомочие пользования имеет собственник, однако, оно может осуществляться и несобственником в силу акта законодательства, админ. акта или договора.
Владение и пользование обычно осуществляется одним лицом и совпадает во времени. К примеру, в соответствии с договором аренды земельного участка арендатор и владеет и пользуется им. Однако, владелец не всегда имеет право пользоваться имуществом, которым владеет. Например, хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору (ст.782 ГК). Закон предусматривает возможность пользования имуществом в случаях, когда владение им принадлежит другому лицу. Например, пользование музыкальным инструментом в помещении собственника, которому инструмент принадлежит.
Право распоряжения – возможность определять юридическую и фактическую судьбу вещи. Правомочие распоряжения принадлежит собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления.. Правомочие распоряжение может повлечь прекращение права собственности (договора купли-продажи, дарения). Собственник может употребить или уничтожить вещь, если признает это целесообразным, а также отказаться от права собственности (ст.237 ГК). Право распоряжения может принадлежать и несобственнику на основе договора с собственником (к примеру, с комиссионером, ст.890 ГК), либо на основании закона (распоряжение имуществом недееспособного лица родителями или опекунами, п.2 ст.32, 36 ГК).
Возникновение права собственности законодательство связывает с определенными юридическими основаниями. В гражданском праве в зависимости от характера оснований различают первоначальные и производные способы приобретения права собственности. При первоначальных способах право собственности возникает впервые либо независимо от воли предшествующего собственника. При производных способах приобретения права собственности новый собственник получает свое право на вещь посредством волеизъявления предыдущего собственника данной вещи.
К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:
• Спецификация (переработка) – изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю (в этом случае он становится собственником) или другому лицу (производитель становится собственником, если стоимость работы превышает стоимость материалов) (ст.221 ГК).
• Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – приобретение права собственности на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу, другие общедоступные вещи или животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, если сбор или добыча производились в соответствии с законодательством, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем (ст.222 ГК).
• Приобретение плодов (доходов) – собственник плодоносящей вещи становится и собственником ее плодов (приплод скота, сельскохозяйственные плоды), плоды могут быть юридическими (арендная плата) (ст.136 ГК).
• Приобретение бесхозяйных вещей – приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником (ст.226 ГК). Частные лица могут присвоить себе движимое имущество, государство присваивает и движимость и недвижимость.
Находка – предполагает наличие собственника. Право собственности за нашедшим признается по истечении определенного времени и при условии выполнения определенных действий (ст.228, 229 ГК).
Клад – собственник не может быть установлен. Поступает в собственность собственника земельного участка. В Республике Беларусь собственник земли и лицо, нашедшее клад, имеют равные доли в праве общей собственности на клад (ст.234 ГК).
• Приобретательная давность означает, что лицо, не являющееся собственником имущества, по истечении установленных законом сроков и при наличии определенных условий становится собственником этого имущества (ст.235 ГК).
Производные способы приобретения права собственности достаточно многочисленны. Они регулируются правовыми нормами, содержащимися в различных главах ГК и иных актах законодательства. К ним относят:
• отчуждение имущества в собственность другого лица на основании договора, раздел 4 ГК;
• переход права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, §1 гл.4;
• переход имущества наследодателя в собственность наследников, раздел 6 ГК.
Прекращение субъективного права собственности является следствием различных фактических обстоятельств. Все такие обстоятельства ст.236 ГК разделяет на
1) основания, прекращающие право собственности на вещь либо по воле самого собственника, либо в результате исчезновения самой вещи (п.1 ст.236 ГК);
2) основания принудительного, вопреки воле собственника прекращения права собственности на имущество при передаче последнего в собственность других лиц (п.2 ст.236 ГК). Это возможно лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом.
К первой группе оснований относят:
• Отчуждение имущества (передача его в собственность других лиц) – право собственности одновременно возникает у приобретателя по тем же основаниям, по которым оно прекращается у отчуждателя (ст.224, 225 ГК).
• Отказ от права собственности – в этом случае собственник, в отличие от отчуждателя, не имеет намерения передать свое право определенному лицу (ст.237 ГК).
• Прекращение существования объекта – уничтожение имущества может производится в результате действия собственника (правомочия распоряжения) или третьих лиц (основание возникновения обязательственного правоотношения) – (собственник получает право на возмещение вреда путем предоставления ему в собственность другого аналогичного имущества или возмещения стоимости уничтоженного имущества в денежном выражении); либо по независящим от них обстоятельствам (стих.бедствия).
• Утрата права собственности на имущество – такое основание имеет место, к примеру, когда при использовании собственником вещей, определенных родовыми признаками, они обезличиваются с аналогичными вещами других лиц и в результате перестают быть собственностью данного лица ввиду невозможности их индивидуализации. Так, в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, допускается хранение с обезличением (ст.780 ГК). Принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. В такой ситуации поклажедатель утрачивает право собственности на переданное на хранение имущество и приобретает обязательственное право на получение равного или определенного по соглашению с хранителем количества вещей того же рода и качества.
Перечень оснований прекращения права собственности вопреки воле собственника включает:
• Обращение взыскания на имущество по обязательствам – производится по решению суда, если иной порядок не предусмотрен законодательством или договором, ст.238 ГК.
• Отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не может принадлежать данному лицу – например, вещей, ограниченных в обороте, ст.239 ГК.
• Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, если такое изъятие невозможно без прекращения права собственности на недвижимость, находящуюся на данном участке, ст.240 ГК.
• Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, ст.241 ГК, и домашних животных, ст.242 ГК.
• Реквизиция – принудительное изъятие имущества в собственность государства в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выплатой его стоимости, ст.243 ГК.
• Конфискация – безвозмездное обращение имущества в собственность государства в качестве санкции за правонарушение (преступление), ст.244.
• Принудительная передача собственником своей доли в общей собственности остальным участникам долевой собственности с выплатой ему компенсации по решению суда (п.4 ст.255 ГК), если доля незначительна и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
• Приватизация, ст.218 ГК.
• Национализация – допускается только на основании закона и с условием полной компенсации стоимости этого имущества и других убытков, причиненных собственнику, ст.245 ГК.

12. Раскройте понятие, основания возникновения и элементы обязательств. Охарактеризуйте долевые, солидарные и субсидиарные обязательства.

Обязательство (в гражданском праве) – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги), либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственное правоотношение является относительным.
Стороны, содержание и основания возникновения обязательств.
Субъектами обязательства являются должник и кредитор. В обязательстве в качестве каждой из сторон (кредитора или должника) могут участвовать одно лицо или несколько лиц одновременно (в этом случае имеется множественность лиц в обязательстве). Если каждая сторона по договору несёт обязанность в пользу другой стороны, она считается должником в том, что обязана сделать в пользу другой стороны, и одновременно кредитором в том, что вправе от неё требовать. Обязательство не создаёт обязанностей для третьих лиц, но в некоторых случаях может создавать для них права.
Содержанием обязательств являются права и обязанности субъектов обязательства.
Объектами обязательств являются определённые действия. Основаниями возникновения обязательств являются договор, а также причинение вреда, неосновательное обогащение и некоторые иные юридические факты и фактические составы (односторонние сделки, административные акты, события).
Виды обязательств:
В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различают обязательства односторонние, двусторонние и многосторонние. В односторонних обязательствах одна сторона наделяется только правами, другая – лишь обязанностями (например, обязательство займа). В двусторонних обязательствах каждая сторона имеет как права, так и обязанности (например, купля-продажа, подряд, перевозка). В многосторонних обязательствах контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу.
По содержанию обязательства делятся на индивидуальные, родовые, альтернативные и факультативные. В индивидуальном обязательстве его содержание определено конкретными признаками, например, указанием на определенный предмет, который должен быть передан. Никакой другой предмет во исполнение обязательства без согласия кредитора в индивидуальном обязательстве не может быть передан.
В родовом обязательстве содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода. Альтернативные обязательства – это обязательства, по которым на должнике лежит обязанность исполнить не какое-то определенное действие, а одно из двух или нескольких заранее известных действий по выбору должника или по выбору кредитора. Право выбора в альтернативном обязательстве принадлежит должнику, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное (ст.301 ГК РБ).
В факультативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, но если по каким-либо причинам его совершить невозможно, он должен выполнить другое действие также точно определенное.
По отношению друг к другу различают главные и дополнительные обязательства. Главные обязательства существуют независимо от каких-либо других обязательств. Дополнительные обязательства сопутствуют главным обязательствам и обеспечивают исполнение последних. Их судьба зависит от судьбы главных обязательств
Обязательства, связанные с личностью кредитора или должника, именуются обязательствами личного характера. В них не допускается замена кредитора или должника.
По общему правилу в обязательстве участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения определенных действий, именуется кредитором (или управомоченной стороной), а лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, – должником (или обязанной стороной). Обязательства могут возникать с участием как граждан, так и юридических лиц в любом сочетании.
Как в качестве кредитора, так и в качестве должника могут участвовать не одно, а несколько лиц.
В зависимости от объема прав требований кредиторов и обязанностей должников обязательства со множественностью лиц подразделяются:
– на долевые;
– солидарные;
– субсидиарные.
Долевыми называются обязательства, в которых возникает право каждого кредитора требовать исполнения и обязанность каждого должника произвести исполнение в определенной доле.
В солидарных обязательствах также различают активную, пассивную и смешанную солидарность. Солидарное требование (активная солидарность) предполагает несколько кредиторов и одного должника. При солидарной обязанности (пассивная солидарность) участвуют один кредитор и несколько должников. При смешанной солидарности и на стороне должника, и на стороне кредитора выступают несколько лиц.
При солидарной обязанности должников, в отличие от долевых, каждый кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от одного, так и от всех должников в полном объеме или в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено в полном объеме. Все это направлено на охрану интересов кредитора и усиление ответственности содолжников.
При субсидиарных (дополнительных) обязательствах наряду с основным должником обязанность исполнения возлагается и на специально предусмотренного дополнительного должника. Но этот должник обязанность исполнения несет лишь в той части, в какой не было получено исполнения обязательства от основного должника.

13. Охарактеризуйте неустойку, поручительство, задаток и залог как способы обеспечения исполнения обязательств.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
Денежная сумма, составляющая неустойку, определяется в виде процентов к неисполненной части обязательства, в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а также в твердой денежной сумме.
В зависимости от методов исчисления различают:
• штраф;
• пеня (устанавливается на случай просрочки исполнения обязательства)
В зависимости от оснований возникновения выделяют неустойку:
• законную; • договорную.
В зависимости от соотношения убытков и неустойки можно выделить:
• зачетная неустойка – если имеются убытки, они возмещаются в части, не покрытой неустойкой;
• исключительная – законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;
• штрафная – когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки;
• альтернативная – когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
Задаток – это денежная сумма, которую выдает одна из сторон в счет причитающихся платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (статья 351 ГК РБ).
Аванс – это денежная сумма, которая передается перед совершением сделки (заранее) одной стороной другой (юридическому или физическому лицу) в счет причитающихся по сделке платежей (для покрытия предстоящих расходов, связанных с оплатой выполненных работ, оказанных услуг).
Аванс — это предварительный способ расчетов и по закону он должен быть возвращен в любом случае, если сделка не состоялась. Аванс возвращается за вычетом уже произведенных затрат (реклама в печати, сбор и проверка документов и др.).
Цель уплаты аванса похожа на задаток – подтверждение реальности намерений в совершении сделки, но без обеспечения исполнения. В гражданском кодексе не содержится отдельных статей, посвященных авансу.
Задаток, как и аванс, засчитывается в счет платежей по конкретному договору. Но между ними есть и существенное отличие, которое кроется, прежде всего, в их функциях. Функции задатка следующие:
– платежная (выдается в счет платежей по договору);
– удостоверяющая факт заключения договора (доказательная);
– обеспечительная (гарантирует исполнение обязательств).
Поручительство – обеспечительное гражданское правоотношение, в котором поручитель на основании договора поручительства обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства заключается отдельно от основного договора и должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
В договоре поручительства желательно также указать размер ответственности поручителя, вид ответственности (солидарная, субсидиарная), права поручителя, исполнившего обязательство, срок действия поручительства, т.к. если эти условия не указаны, действуют правила закрепленные в законодательстве.
Сущность залога заключается в праве кредитора получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Так в зависимости от предмета залога выделяют:
• залог движимого имущества;
• залог недвижимого имущества (ипотека);
• залог прав;
• залог ценных бумаг; • и др.
Согласно ст.320 ГК в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные условия, если обязательность их включения в договор предусмотрена настоящей главой. В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.
Договор о залоге имущества и (или) имущественных прав (требований) в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению.
Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.
Несоблюдение данных правил влечет недействительность договора о залоге.

14. Дайте определение понятия «гражданско-правовая ответственность». — Перечислите формы и виды гражданско-правовой ответственности. Охарактеризуйте основания привлечения к гражданско-правовой ответственности и обстоятельства, освобождающие должника от ответственности.

Гражданско-правовая ответственность есть отрицательные последствия в виде имущественных санкций, которые влияют на имущественную сферу неисправной стороны и выражаются в форме возмещения убытков и уплаты неустойки в пользу потерпевшего.
Признаки гражданско-правовой ответственности:
1) направлено на восстановление имущественного положения потерпевшей стороны и поэтому санкции взыскиваются в ее пользу, а не в доход государства.
2) Применяются по требованию потерпевшей стороны, которая сама решает прибегать ей к мерам имущественного воздействия на должника или нет
3) Носит имущественный характер, т.е. оно обращено не на личность, а на имущественную сферу нарушения
4) Характерен принцип полного возмещения причиненного вреда
5) Выступает в виде обязанности дополнительного характера (не вместо, а вместе с исполнением обязательства)
Функции гражданско-правовой ответственности:
1) компенсационная 2) штрафная 3) воспитательная 4) стимулирующая
Класификацию гражданско-правовой ответственности можно осуществить на различных основаниях:
1)в зависимости от основания возникновения
• договорные – ответственность, возникающая за нарушение договорного обязательства, т.е. ответственность должника перед кредитором за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. • внедоговорные – ответственность, возникающая из правонарушения и из неосновательного обогащения. В отличие от договорной она предусмотрена в законе и не может быть изменена соглашением сторон. Разновидность внедоговорной ответственности – ответственность за причинение морального вреда
2)в зависимости от характера ответственности обязанных лиц
• солидарная ответственность заключается в том, что кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как в полном объеме, так и в части долга. При наступлении такой ответственности кредитор сам решает в каком объеме иск и с кого из ответственных лиц ему произвести взыскание.
• Субсидиарная (дополнительная) – ответственность, когда в обязательстве участвуют 2 должника (основной и дополнительный (субсидиарный)). Дополнительный должник отвечает только в пределах сумы, которую не смог внести основной должник и только после предъявления требования кредитора к основному должностному лицу.
• Долевая – ответственность, где каждый из должников отвечает лишь в определенных долях, а исполнитель ее не является должником
• В порядке регресса – возложение ответственности непосредственно на правонарушителя в случае, когда за него отвечало 3-е лицо.
3)в зависимости от объема ответственности должника:
• Полная – при которой должник обязан возместить кредитору весь причиненный вред
• Ограниченная – ответственность, при которой права кредитора требовать полного возмещения вреда ограничены только правом требовать неустойку
Форма гражданско-правовой ответственности – те неблагоприятные последствия, которые наступают для лица, совершившего гражданское правонарушение
Формы:
Убытки – денежная оценка имущественных потерь кредитора.
1) реальный ущерб – расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, а также утрату или повреждение его имущества
2) упущенная выгода – те доходы, которые лицо могло бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены.
Неустойка – это способ обеспечения исполнения обязательства и форма гражданско-правовой ответственности
Проценты за пользование чужим денежными средствами – сума, уплачиваемая за неправомерное пользование денежными средствами кредитора. Под чужими денежными средствами понимают средства, принадлежащие другому лицу, также собственные средства, но предназначенные контрагенту и не уплаченные в срок.
Для наступления гражданско-правовой ответственности необходимо основание, которое включает в себя ряд условий, вытекающих из требований закона, или, другими словами, состав гражданского правонарушения.
Условия гражданско-правовой ответственности – это те юридические факты, при наличии которых она наступает. Состав гражданского правонарушения по общему правилу (ибо возможны исключения), включает:
– противоправность поведения;
– вред (убытки);
– причинную связь между противоправным поведением и вредом (вредным, отрицательным результатом);
– вину.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния:
1) это причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости
2) это осуществление профессиональной деятельности лицами некоторых профессий
3) согласие лица на причинение вреда, если действия причинителя не нарушают норм законодательства (хирургическое вмешательство)
Основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности являются случай, непреодолимая сила, умысел или грубая неосторожность потерпевшего.
Случай – такое событие, которое не было предотвращено должником, т.к заранее никто не мог его предвидеть. Случай характеризуется субъективной непредотвратимостью (кража имущества)
Непреодолимая сила (форс-мажор) – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К ним относятся природные явления (ураган), социальные явления (забастовка, военные действия).
Законодательство может устанавливать случаи, когда ответственность наступает без вины:
1) при ответственности должника за действия 3-х лиц, на которых была возложена обязанность
2) при нарушении обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
3) в случае причинения вреда источником повышенной опасности
4) в иных случаях предусмотренных законодательством.

15. Раскройте понятие и содержание гражданско-правовых договоров. Сформулируйте общее правило формы гражданско-правовых договоров. Охарактеризуйте классификацию и порядок заключения гражданско-правовых договоров.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 390 ГК). Договор имеет присущие ему признаки (черты):
1) договор – это соглашение. Следовательно, в договоре должно быть не менее двух сторон (синоним слова «договорились» – «согласились» ). Это соглашение может быть заключено в разной форме (письменной, устной и т. д.).
2) договор – это юридический факт. В договоре соглашение всегда направлено на установление прав и обязанностей (например, купил вещь – приобрел право собственности), изменение их (раздел имущества между супругами) или прекращение (продал вещь – прекратил права и обязанности как собственника на эту вещь).
3) всякий договор – сделка, но не всякая сделка – договор. Договор – это двустороннее (многостороннее) соглашение, для заключения которого требуется волеизъявление двух или более сторон. Следовательно, понятие договора умже понятия сделки, так как сделка может быть двусторонней и односторонней (действовать может и одна сторона, а соглашаться, договариваться можно с кем-то);
4) договор отличается от более широкого понятия «обязательство» , ибо обязательство может возникнуть не только из договора, но и из односторонних сделок, неправомерных действий (например, из причинения вреда и т. д.) и из других юридических фактов;
5) договор предполагает свободное волеизъявление сторон. Для того чтобы воля сторон была закреплена в договоре, он должен быть свободен от воздействий других лиц. В этой связи ст. 391 ГК установлен ряд правил, регламентирующих свободу договора. Так, в соответствии с п. 1 названной статьи граждане и юридические лица свободны в решении вопроса заключать или не заключать договор.
6) в договоре стороны юридически равны, т. е. не подчинены друг другу. Они вправе по своему усмотрению определять условия договора в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.
В зависимости от того, с какого момента договоры считаются заключенными, они делятся:
– на консенсуалъные – договоры, для возникновения которых достаточно одного соглашения сторон (например, купля-продажа, поставкой др.);
-реальные договоры, считающиеся заключенными с момента передачи вещи на основе соглашения (например, заем, перевозка грузов и др.)? т. е. помимо достигнутого соглашения должна последовать передача вещи (денег, оказание услуг и т. п.). Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи.
В зависимости от распределения прав и обязанностей различают:
– односторонние договоры – договоры, в котором обязанность возлагается на одну сторону без предоставления ей прав, другая же сторона, напротив, наделяется только правами.
– двусторонние договоры – договоры, в которых обе стороны являются взаимно управомоченными и взаимно обязанными.
– многосторонние договоры – заключаются более чем двумя сторонами (например, договор простого товарищества).
В зависимости от имущественного предоставления договоры бывают (ст. 393 ГК):
– возмездные – договоры, в которых имущественную выгоду, плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей получают обе стороны;
– безвозмездные – договоры, удовлетворяющие имущественные интересы одной стороны, т. е. одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
По юридической направленности договоры делятся:
– на предварительные – договоры, предшествующие основным;
– основные – договоры, непосредственно порождающие права и обязанности сторон, которые могут быть направлены на интересующие стороны цели.
По основаниям заключения договоры подразделяются:
– на свободные – заключение такого рода договоров поставлено в зависимость от желания сторон, т. е. от их воли и волеизъявления (например, договоры купли-продажи, займа между гражданами, мены). Так называемые свободные договоры составляют подавляющее большинство;
– обязательные – заключение обязательных договоров является необходимым требованием для одной или обеих сторон (например, договоры, связанные с оказанием услуг, контрактации, розничной торговли, энергоснабжения).
По содержанию соглашения, достигаемого сторонами, договоры бывают:
– взаимосогласованные – условия устанавливаются путем согласования воли сторон, участвующих в договоре;
– присоединения – договоры присоединения – условия устанавливаются одной стороной, другая сторона лишь решает вопрос о принятии их путем присоединения.
По критерию деятельности участников договоры подразделяются:
– на коллективные – их заключают представители соответствующих коллективов и, соответственно, их действия распространяются на весь коллектив;
– индивидуальные – договоры, подписываемые стороной, вступившей в договор самостоятельно, с учетом своих интересов, а не группы лиц.
Также договоры классифицируются: по времени действия; подразделяются на обычные и условные; имущественные и организационные и т.д.
Содержание договора – это совокупность условий, включенных в договор. В зависимости от их значения различают существенные условия, обычные и случайные. Наибольшее значение имеют существенные условия. Они достаточны для совершения договора. В соответствии с п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным по достижении между сторонами соглашения по всем существенным условиям.
Существенными называются условия, необходимые для возникновения договора. В нем могут отсутствовать обычные или случайные условия, но при отсутствии хотя бы одного из существенных условий договор не считается заключенным.
Форма договора регламентируется ст. 404 ГК. Согласно п. 1 указанной статьи договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законодательством для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны достигли соглашения о заключении договора в определенной форме, он считается заключенным с момента придания ему обусловленной формы, хотя бы по закону для данного рода договоров эта форма не требовалась.
Законодательством предусмотрены и возможные способы письменной формы заключения договора. Так, согласно п. 2 ст. 404 ГК договор в письменной форме может быть заключен:
– путем составления одного документа, подписанного сторонами;
– путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, т. е. эти документы выражают волю сторон.
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Закон устанавливает определенный порядок заключения договора.
Две стадия:
предложение заключить договор (оферта, оферент):
должна содержать все существенные условия договора;
выражать ясное намерение заключить договор;
быть направленной определенному кругу лицу (одному лицу), либо неопределенному кругу лиц (публичная);
ответ на предложение (акцепт, акцептант):
должен быть полным и безоговорочным;
может выражаться в совершении действий акцептантом.
Оферта безотзывна. Принцип безотзывности оферты означает, что полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано. Оферта может быть выражена в устной или письменной форме, с указанием срока для ответа либо без него.
Если получатель оферты вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание по общему правилу расценивается как отказ от заключения договора, за исключением случаев, установленным законодательством или договором.
Место заключения договора, как правило, указывается в самом договоре. В противном случае договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.
По общему правилу оферта адресуется определенному лицу. Вместе с тем она может быть обращена и неопределенному кругу лиц. В этом случае она именуется публичной офертой. Публичная оферта должна содержать все существенные условия договора, из которых устанавливается воля лица заключить таковой с любым, кто отзовется (например, автоматы по продаже товаров, услуги такси и т.д.).
Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

Общий объем работы: 43 страниц – 30 вопросов с ответами (Часть 1 – 15 вопросов, Часть 2 – 15 вопросов); Год: 2018; Страна: Республика Беларусь.


  СКАЧАТЬ ТЕКСТ БЕСПЛАТНО  

Прокрутить вверх